Меню

Объем правоспособности зависит от возраста состояния здоровья гражданина

Правоспособность физических лиц

Правоспособность физического лица может быть определена как способность человека иметь гражданские права и обязанности.

Гражданская правоспособность является необходимой предпосылкой возникновения гражданских прав и обязанностей. Итак, правоспособность — это лишь общая, абстрактная возможность иметь права или обязанности. Вместе с тем, конкретные права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом — юридических фактов. Поэтому при равной правоспособности всех людей, конкретные гражданские права физического лица различаются в зависимости от его возраста, имущественного положения, состояния здоровья и т.п.

Все физические лица являются равными в способности иметь личные неимущественные и имущественные гражданские права и обязанности, установленные Конституцией и ГК, а также другие гражданские права, если они не противоречат закону и моральным основам общества.

Гражданская правоспособность основывается на принципах равноправия и социальной справедливости. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Определенные ограничения правоспособности иностранных граждан и лиц без гражданства устанавливаются законом с целью государственной безопасности или как ответная мера для граждан тех государств, установивших ограничения для украинцев.

По общему правилу, правоспособность не зависит также от возраста, состояния здоровья, возможности осуществления прав и обязанностей, жизнеспособности человека.

Итак, характерными признаками правоспособности являются:

· ее равенство для всех физических лиц;

· неотчуждаемость ее в пользу других физических лиц;

· невозможность ее ограничения актами субъектов частного или субъектов публичного права кроме случаев, прямо установленных законом;

· существование в качестве естественного неотъемлемого свойства физического лица.

Правоспособность физического лица возникает в момент его рождения и прекращается в момент его смерти.

Существуют также споры относительно значения решения суда о признании физического лица умершим.

Содержание (объем) правоспособности физического лица

Содержание гражданской правоспособности физического лица — это совокупность (общий объем) тех гражданских прав и обязанностей, которые оно может иметь.

Согласно ГК физическое лицо имеет все личные неимущественные права, установленные Конституцией и ГК а также способность иметь все имущественные права, установленные ГК и другими законами. Кроме того, физическое лицо может иметь любые иные гражданские права, не предусмотренные законодательством, если они не противоречат законам и моральным принципам общества.

Таким образом, объем прав, которые могут входить в содержание гражданской правоспособности физического лица, законодательством практически не ограничен. Ограничение существует лишь одно: владение ими не должно противоречить закону и моральным принципам общества.

Согласно Конституции ограничение прав человека и гражданина возможно лишь на основании закона и только в той мере, в которой это необходимо для защиты основ конституционного порядка, нравственности, здоровья, прав и интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В установленных законом случаях и только по решению суда физическое лицо может быть ограничено в способности иметь некоторые права. К таким ограничениям, в частности, относятся меры уголовного наказания. Так, Уголовного кодекса предусматривает такие меры, как арест, ограничение воли, лишение свободы на определенный срок и пожизненно, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и т.п.

Дееспособность физических лиц (общие положения).

Дееспособность граждан определяется как способность лица своими действиями приобретать гражданские права и возлагать на себя гражданские обязанности. Если правоспособность — это способность иметь, то дееспособность — это право действовать.

Поскольку речь идет о действиях, то существенными становятся те факторы, которые обусловливают характер поведения гражданина — ум и воля гражданина, его психика. Психическое состояние гражданина определяется в значительной мере его развитием и продолжительностью этого развития. Так, малолетний гражданин по своему психическому развитию не может отвечать тому уровню требований, которому соответствует взрослый человек. Кроме того, недостатки психического состояния человека могут быть обусловлены: а) прирожденной недостаточностью умственного развития (слабоумие); б) психическим заболеванием (шизофрения и др.); в) болезненным состоянием, как результатом употребления определенных веществ (наркотиков, алкоголя).

Различный уровень психического развития граждан служит причиной того, что все граждане, обладая равной правоспособностью, в дееспособности не всегда равны между собой.

Гражданской дееспособностью в полном объеме обладают граждане, достигшие 18-летнего возраста. По достижении совершеннолетия граждане вправе самостоятельно совершать любые юридически значимые действия.

Допускается два изъятия из этого правила: полная дееспособность может возникнуть у гражданина и до достижения восемнадцатилетнего возраста в случаях, во-первых, вступления в брак лицом, не достигшим 18 лет, если ему в установленном законом порядке был снижен брачный возраст, во-вторых, эмансипации.

Кодекс определяет дееспособность как способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и осуществлять их (п.1 ст.21 ГК РФ).

Характерная черта дееспособности заключается в том, что она предполагает способность гражданина лично совершать юридические действия по приобретению и осуществлению гражданских прав и обязанностей. Другими словами, дееспособность зависит от личных качеств человека, от его способности к обладанию собственной волей, позволяющей совершать разумные действия, понимать и сознавать их последствия и значение. Речь идет о способности приобретать и осуществлять свои гражданские права «своей волей и в своем интересе» (п.2 ст. 1 ГК РФ). Такая способность не может появиться у человека вместе с правоспособностью, то есть в момент рождения, она приходит к нему постепенно, по мере его взросления, умственного, физического и социального развития, приобретения жизненного опыта.

Объем дееспособности. В зависимости от объема дееспособности граждан различают дееспособность полную, неполную (частичную) и ограниченную.

Полная дееспособность. Закон связывает наступление у граждан полной дееспособности с достижением возраста гражданского совершеннолетия — восемнадцати лет (п.1 ст.21 ГК РФ). Обладая полной дееспособностью, гражданин вправе приобретать и осуществлять своими действиями любые не противоречащие закону права. Это значит, что лишь полная дееспособность позволяет гражданам собственными действиями реализовывать всю свою правоспособность.

Неполная дееспособность. При неполной или частичной дееспособности гражданин может осуществить собственными действиями не любые правомерные действия, а лишь некоторые, прямо указанные в законе.

Неполной дееспособностью обладают несовершеннолетние лица, а ее объем зависит от их возраста.

Закон различает две группы таких лиц:

Читайте также:  Группы инвалидности по здоровью у взрослых

несовершеннолетние в — возрасте от 14 до 18 лет;

малолетние — в возрасте до 14 лет.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают довольно широким объемом дееспособности. Они вправе совершать разнообразные сделки в пределах, указанных в законе.

Все такие сделки можно разделить на две категории:

· сделки, совершаемые самостоятельно, без согласия своих законных представителей, то есть родителей либо усыновителей или попечителей;

· сделки, совершение которых требует письменного согласия родителей (усыновителей, попечителей).

Без согласия законных представителей несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе:

· распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;

· осуществлять права авторов произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;

· в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;

· совершать мелкие бытовые сделки, а также некоторые иные сделки:

· направленные на безвозмездное получение выгоды;

· не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;

· сделки по распоряжению средствами, которые родители (усыновители, попечители) предоставили несовершеннолетнему либо разрешили предоставить иным (третьим) лицам на расходование для определенной цели или для свободного распоряжения (п.2 ст.26, п.2 ст.28ГКРФ).

Прочие сделки несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе совершать лишь с письменного согласия своих законных представителей (п.1 ст.26 ГК РФ).

Ответственность по обеим названным категориям сделок (то есть, как требующих, так и не требующих письменного согласия законных представителей) несут сами несовершеннолетние.

Субсидиарную ответственность за вред, при недостатке собственного заработка или имущества для его возмещения, несут в соответствующей части законные представители.

Эмансипация несовершеннолетних. Среди детей в возрасте от 14 до 18 лет необходимо указать на несовершеннолетних, которые могут при определенных условиях быть объявлены полностью дееспособными.

Такое объявление называется эмансипацией и может иметь место в отношении тех, кто достиг 16 лет и отвечает следующим условиям:

· работает по трудовому договору (контракту);

· с согласия родителей (усыновителей, попечителей) занимается предпринимательской деятельностью.

· решением органа опеки и попечительства, если имеется согласие родителей (усыновителей, попечителей);

· по решению суда (если такое согласие отсутствует).

Правовое значение эмансипации состоит в том, что законные представители эмансипированного несовершеннолетнего не несут ответственности по его обязательствам, в том числе и по обязательствам из причинения вреда (ст.27 ГК РФ).

Неполная (частичная) дееспособность малолетних. Закон устанавливает, что за несовершеннолетних, не достигших 14 лет, то есть малолетних, сделки от их имени могут совершать только их законные представители (п.1 ст.28 ГК РФ).

Среди малолетних также следует различать две категории лиц:

· полностью недееспособные — дети, не достигшие шестилетнего возраста;

· частично дееспособные — дети в возрасте от 6 до 14 лет.

Частичная дееспособность малолетних от 6 до 14 лет проявляется в том, что закон позволяет им самостоятельно совершать:

· мелкие бытовые сделки (покупка предметов, потребление которых соответствует возрасту малолетнего, например: игрушек, детских книг, школьных принадлежностей и т.п.);

· сделки, по которым они получают выгоду на безвозмездной основе (например, принятие подарка). Однако если безвозмездная сделка, предоставляющая малолетнему одностороннюю выгоду, требует нотариального удостоверения либо государственной регистрации, то малолетние совершать их не могут (в частности, не могут принять по наследству или в подарок недвижимость или движимое имущество свыше определенной стоимости);

· сделки, на совершение которых им специально были выделены средства законными представителями либо, с согласия последних, третьими лицами;

· сделки, совершаемые на средства, предоставленные им для расходования по своему усмотрению законными представителями, либо, с согласия последних, третьими лицами (ст.28 ГК РФ).

Ограниченная дееспособность. В качестве свойства, признаваемого за гражданами законом, дееспособность, а равно и правоспособность, не может быть ограничена иначе, как в случаях и порядке, установленных законом (ст.22 ГК РФ). Общее правило, закрепленное в кодексе, допускает ограничение гражданских прав только на основании федерального закона и только в пределах, необходимых для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (п.2 ст.1 ГК РФ).

Для дееспособности, как предпосылки приобретения и осуществления таких прав, основания и порядок ограничения также указываются законом.

Так, допускается ограничение судом дееспособности лиц, ставящих свою семью в тяжелое материальное положение вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. Над такими лицами устанавливается попечительство (п.1 ст.30 ГК РФ).

Последствия ограничения дееспособности гражданина состоят в следующем:

· он сохраняет способность к совершению лишь мелких бытовых сделок, необходимые средства для которых предоставляет ему попечитель;

· совершение прочих сделок, получение заработка, пенсии и иных доходов, а также распоряжение ими возможно для него лишь с согласия попечителя;

· имущественная ответственность по совершенным сделкам, а также за причинение им вреда, лежит на нем самом;

· попечитель вправе контролировать расходование предоставленных ему средств (п.1 ст.30 ГК РФ).

Судебное решение, которым была ограничена дееспособность гражданина, может быть отменено по отпадении оснований, обусловивших такое ограничение. Суд, отменяя ранее вынесенное решение, отменяет и установленное над гражданином попечительство (п.2 ст.30 ГК РФ).

Источник

По общему правилу, правоспособность не зависит также от возраста, состояния здоровья, возможности осуществления прав и обязанностей, жизнеспособности человека

Итак, характерными признаками правоспособности являются:

· ее равенство для всех физических лиц;

· неотчуждаемость ее в пользу других физических лиц;

· невозможность ее ограничения актами субъектов частного или субъектов публичного права кроме случаев, прямо установленных законом;

· существование в качестве естественного неотъемлемого свойства физического лица.

Правоспособность физического лица возникает в момент его рождения и прекращается в момент его смерти.

При всей, казалось бы, «прозрачности» этого положения, относительно определения начала и конца гражданской правоспособности возникает ряд вопросов.

Так, требует дополнительного толкования положение ч.2 ст. 25 ГК Украины о том, что в случаях, установленных законом, охраняются интересы зачатого, но еще не родившегося ребенка. В частности, возникает вопрос, может ли здесь идти речь о правоспособности ребенка, который еще не родился? О необходимости поиска ответа на этот вопрос свидетельствует и то обстоятельство, что ст. 1222 ГК Украины среди наследников называет лиц, «которые были зачаты при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства».

Читайте также:  Какие усилители вкуса вредны для здоровья

Для того чтобы устранить видимость коллизии приведенных норм, целесообразно провести разграничение понятий «правоспособность» и «охрана прав физического лица». Тогда все становится на свои места: правоспособность возникает только с момента рождения. До момента возможного рождения ребенка, зачатого при жизни наследодателя (постума), закон предусматривает лишь охрану прав такого ребенка.

Именно в таком смысле и сформулировано упомянутое выше правило ст. 25 ГК Украины, устанавливающее, что «в случаях, установленных законом, предохраняются интересы зачатого, но еще не родившегося ребенка». Рождение живого ребенка определяется медицинскими показателями по определенным признакам (вес, способность к самостоятельному дыханию и т.п.). Тем не менее, не требуется, чтобы родившийся ребенок был жизнеспособным. Если он прожил хотя бы некоторое время, то признается субъектом гражданского права. Это имеет значение, в частности, для наследственных правоотношений, поскольку в этом случае такой ребенок может унаследовать имущество и, в свою очередь, после него возможно наследование по закону.

Существуют также споры относительно значения решения суда о признании физического лица умершим.

Поскольку ст. 47 ГК Украины указывает, что правовые последствия объявления физического лица умершим приравниваются к правовым следствиям, наступающим в случае смерти, возникает вопрос, прекращается ли в этом случае правоспособность?

Оправданным представляется исходить из того, что объявление физического лица умершим не прекращает его правоспособности, а лишь создает презумпцию его смерти в местожительстве указанного физического лица.

Прежде всего, такой вывод основывается на понимании правоспособности, как естественного свойства человека, которой он не может быть лишен решением суда или другого субъекта публичного права.

Такой вывод основан также на толковании ст. 25 ГК Украины, где упоминается лишь смерть, как основание прекращения правоспособности физического лица.

Итак, признание физического лица умершим в месте его проживания не лишает человека возможности, если он жив, быть участником гражданских отношений в том месте, где он реально после этого находится.

Право собственности — основной и фундаментальный институт гражданского права.

Он представляет собой систему норм, регулирующих общественные отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником своим имуществом. Это право собственности в объективном смысле. Правоотношения собственности — «это урегулированные законом общественные отношения по владению, пользованию и распоряжению имуществом» (п.1 ст.2 Закона Украины «О собственности»). Это легальное определение права собственности в субъективном смысле, как субъективного права на имущество, как гарантированные государством возможности управомоченного лица (собственника) поступать в отношении своего имущества «по своему усмотрению», со вершать в отношении его «любые действия, не противоречащие закону» (п. 1 и 2 ст.4 Закона Украины «О собственности»). Перечисленные в законе правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом и составляют содержание права собственности. Они не могут быть сведены только к фактической возможности собственника поступать в отношении своего имущества определенным образом, а являются вместе с тем его юридической возможностью осуществлять свою власть. Собственник не перестает быть таковым, если передаст свою вещь во временное владение и пользование другому лицу и лишится, таким образом, на время двух своих полномочий. Просто в данном случае будет несовпадение фактического положения с юридическим статусом. Для раскрытия содержания права собственности необходимо более детально ознакомиться с понятием владения, пользования и распоряжения.

Под правом владения принято понимать юридическое господство лица над вещью, фактическое и хозяйственное обладание ею. Здесь также важно подчеркнуть не только фактическое обладание вещью, но и признанное законом юридическое господство собственника над своей вещью, поскольку чужой, несобственной вещью фактически может обладать и лицо без каких-либо на то оснований, например, лицо, ее укравшее. Но и в этом случае собственник, фактически лишившийся владения, юридически такого права не теряет и может восстановить его с помощью виндикационного иска. С возвратом вещи из чужого владения восстанавливается фактический и юридический статус владения.

Владение является необходимым элементом права собственности и неразрывно связано с правомочием пользования, поскольку для того, чтобы пользоваться вещью самому, необходимо одновременно и обладать ею. Поскольку владение — это общественное отношение между людьми по поводу господства над вещью, закрепленное в правовых нормах, то оно является и правовым отношением. Правомочие владения охраняется законом от посягательств со стороны всех других лиц.

Владение вещью может осуществлять как собственник, так и другие лица на основании договора с собственником или ином правовом основании. Правомочие владения, будучи правовым отношением, в то же время является самостоятельным вещным правовым институтом. Это вполне вытекает из п.5 ст.48 Закона Украины «О собственности», в котором отмечается: «Положение о защите права собственности распространяется также на лицо, хотя и не являющееся собственником, но владеющее имуществом на праве полного хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненно наследуемого владения или по иному основанию, предусмотренному законом или договором. Это лицо имеет право на защиту своего владения также от собственника». В этом случае владение является не составной частью права собственности, а самостоятельным правовым институтом, который будет рассмотрен в дальнейшем.

Владение несобственника вещью признается законным, если оно основано на каком-либо правовом титуле (договоре или ином правовом основании) и охраняется законом наравне с владением собственника. Владение, основанное на договоре, возникает лишь в том случае, если собственником и лицом, которому тот передает вещь во владение, выполнены при заключении договора все требования, предписанные законом. Так, владение несобственника, основанное на выдаче доверенности на управление автомобилем будет законным лишь тогда, когда эта доверенность будет нотариально удостоверена. Право владения несобственника носит производный и зависимый от права собственности характер, поскольку он может осуществлять его в пределах, установленных собственником.

Владение, которое не основано на законном титульном основании, является незаконным. В то же время закон исходит из презумпции законности фактического владения, что прямо закреплено в ст.49 Закона Украины «О собственности»: «Владение имуществом считается правомерным, если иное не будет установлено судом, Незаконное владение подразделяется на добросовестное и недобросовестное.

Читайте также:  Мотив умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Добросовестным признается такое владение, при котором владелец не знает и не может знать о незаконности своего владения (например, приобрел, как потом выяснилось, в комиссионном магазине краденную вещь). Соответственно, недобросовестный владелец тот, кто знал или должен был знать о незаконности своего владения.

Правомочие владения является правомочием вещного характера ибо объектом его может быть только индивидуально-определенная вещь. Как и само право собственности, оно является вещным и потому, что носит абсолютный характер, поскольку все иные лица должны воздерживаться от нарушений прав уполномоченного лица — владельца.

Правом пользования признается гарантированная законом и признанная за собственником юридическая возможность извлекать из вещи ее полезные, хозяйственные свойства в процессе личного или производственного потребления, использования. В это понятие следует включать и право присвоения плодов и доходов, приносимых вещью. Так, ст. 133 ГК предусматривает, что плоды, приплод животных, доходы, приносимые вещами, принадлежат собственнику вещи, если иное не установлено законом или договором собственника с другим лицом.

Правомочие пользования основывается, как уже отмечалось, на правомочии владения. Осуществлять правомочие пользования собственник может как самостоятельно, так и с помощью других лиц. Так, например, собственник автомобиля, не имеющий удостоверения на право управления автомобилем, может осуществлять это правомочие при помощи члена семьи или другого гражданина, имеющего водительские права. Но и в этом случае он не передает этому лицу ни правомочия владения, ни правомочия пользования. При передаче вещи во временное пользование собственником другому лицу по договору связь правомочий пользования и владения является нерасторжимой и, передавая право пользования вещью по договору безвозмездного пользования имуществом, собственник одновременно передает и полномочие владения. Оставаясь собственником вещи, он лишь на время, определенное договором, по своей воле передает эти полномочия. Представляется, что позиция авторов, считающих, что при передаче вещи собственником на основании договора другому лицу, не происходит передачи владения (а это в данном случае как раз и происходит), является неубедительной1. Не владея вещью, нельзя ею и пользоваться. Что же касается указания автора данной точки зрения на возможность предъявления виндикационного иска собственником или титульным владельцем, то это как раз и подтверждает обратное. Собственник, передавая имущество по договору во временное пользование, передает и право титульному владельцу на истребование вещи из чужого незаконного владения. Это в полной мере подтверждается и п.5 ст.48 Закона Украины «О собственности». Осуществлять правомочие пользования самостоятельно собственник может иногда лишь при достижении определенного возраста и определенных условиях. Так, пользоваться мотоциклом самостоятельно собственник может только при достижении шестнадцатилетнего возраста, а автомобилем — восемнадцатилетнего и при наличии удостоверения на право вождения. Однако отсутствие необходимого возраста и водительских прав вовсе не означает, что у собственника отсутствует и полномочие пользования.

Правомочие пользования также является правовым отношением и охраняется законом от посягательств со стороны третьих лиц. Но закон одновременно устанавливает и определенные границы его осуществления. Правомочие пользования собственника или титульного владельца не должно осуществляться в ущерб окружающей среде, законным интересам граждан, юридических лиц и государства (п.5 ст.4 Закона Украины «О собственности»).

Под распоряжением следует понимать признанную и гарантированную законом возможность собственника определять юридическую судьбу вещи, т.е. возможность либо прекратить право собственности на нее (продать, подарить, обменять и т.п.) либо временно приостановить осуществление правомочий по владению и пользованию (сдача внаем, на хранение).

В некоторых случаях правомочие распоряжения осуществляет не сам собственник, а другие лица. Так, от имени несовершеннолетнего, не достигшего пятнадцати лет, и от имени лица, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун. Но и это не означает, что малолетний и недееспособный собственник лишен такого правомочия как распоряжения — он лишь ограничен в его осуществлении по малолетству или вследствие душевной болезни, но при достижении восемнадцатилетнего возраста или выздоровлении эти ограничения снимаются. Таким образом, в подобных ситуациях собственник не лишен права распоряжения, а лишь ограничен в возможности самостоятельного его осуществления.

Таковы правомочия собственника. Следует отметить, что в цивилистической литературе нет единого мнения в толковании понятий владения, пользования и распоряжения. Однако расхождения в понимании этих правомочий не носят принципиального характера и не имеют существенного ни теоретического, ни практического значения.

В отношении данной триады следует заметить, что в законе и практике термин «владение» (владелец) часто ‘употребляется для обозначения обладания вещью и как синоним права собственности, а также в смысле пользования вещью. В свою очередь «пользование» часто употребляется в смысле владения и распоряжения. Так, например, п.2 ст.4 Закона Украины «О собственности» употребляет термин «использование» в смысле распоряжения, поскольку далее речь идет о возможности собственника передавать имущество безвозмездно либо за плату во владение и пользование другим лицам.

Характеристика права собственности как совокупности правомочий владения, пользования и распоряжения отражена в законодательстве различных правовых систем. В правовой науке она рассматривается как традиционное и наиболее абстрактное его определение. Эти виды полномочий римское частное право уже знало во II веке до н.э., но не считало их исчерпывающими, а исходило из того, что собственник имеет право делать со своей вещью все, что ему прямо не запрещено законом. В российскую цивилистику эту триаду впервые ввел В.Г.Кукольник (один из воспитателей Николая ^ в 1813 г.1, а в дальнейшем развил М.М.Сперанский, которому зачастую отдают приоритет этой рецепции .

Юридическое содержание права собственности как субъективного права раскрывается только путем анализа правомочий собственника, с помощью которых он может осуществить свое право. Объем этих правомочий установлен законом и поэтому определение права собственности должно их содержать. Такой точки зрения придерживаются большинство ученых-цивилистов.

Правомочия владения, пользования и распоряжения закреплены в ст.2 Закона Украины «О собственности», ст.86 ГК и составляют юридическое содержание права собственности.

Источник

Adblock
detector